home-img ПравСРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА Республиканской коллегии адвокатов к проекту нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах судебной практики по делам о правонарушениях против половой неприкосновенности личновые позиции СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА Республиканской коллегии адвокатов к проекту о Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании»

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА Республиканской коллегии адвокатов к проекту о Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании»

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА  Республиканской коллегии адвокатов к проекту о Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан  «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании»
02.03.2026

УТВЕРЖДЕНА

Решением Научно-консультативного совета

Республиканской коллегии адвокатов

02 марта 2026 года

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

Республиканской коллегии адвокатов

к проекту о Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан

«О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании»

 

 

№ п/п

Пункт проекта

Редакция проекта

Редакция РКА

Обоснование РКА

 

«О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании»

 

1.

Пункт 5

5. В соответствии с пунктом 1 статьи 1072 ГК для приобретения наследства наследник по закону или по завещанию должен его принять. Способ принятия наследства определяется по закону, действовавшему на день открытия наследства.

Наследство, открывшееся до введения в действие ГК (Особенная часть) (до 1 июля 1999 года) и после введения в действие изменений, внесенных в ГК (Особенная часть) Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года (с 3 февраля 2007 года), должно быть принято наследником путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом на выдачу свидетельства о праве на наследство, заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, либо путем фактического его принятия.

Под фактическим принятием наследства понимаются действия наследника, свидетельствующие о вступлении во владение или управление наследственным имуществом, принятии мер по его содержанию или охране, оплате долгов наследодателя либо получении причитавшихся наследодателю денег или имущества, которые подлежат включению в наследственную массу.

Указанные действия должны быть совершены наследниками в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Наследник вправе обратиться за свидетельствованием подписи на заявлении о принятии наследства к нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом свидетельствовать подлинность подписи на документах, по месту своего нахождения, не совпадающего с местом открытия наследства, в пределах шестимесячного срока со дня открытия наследства. Такое заявление является доказательством принятия наследства в срок, установленный статьей 1072-1 ГК.

Другие лица, для которых наследование наступает вследствие отказа наследника от наследства, непринятия наследства другим наследником или устранения наследника от наследования по основаниям, установленным в статье 1045 ГК, вправе принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права на наследование.

По наследству, открывшемуся в период с 1 июля 1999 года по 3 февраля 2007 года, наследник приобретает право на причитающееся ему наследство или его часть (долю) со времени его открытия при условии, что он не откажется от наследства в течение шести месяцев со дня, когда узнал или должен был узнать о своем призвании к наследованию, не будет лишен права наследовать по основаниям, предусмотренным статьей 1045 ГК, и не утратит право наследовать вследствие признания недействительным завещательного распоряжения о назначении его наследником в установленном законом порядке.

Дополнить пункт 5 абзацем 8 следующего содержания:

«Получение наследником доступа к банковским счетам, электронным кошелькам, цифровым активам наследодателя, а также осуществление управления ими признается фактическим принятием наследства».

Согласно статье 115 ГК РК к имущественным благам и правам (имуществу) относятся: вещи, деньги, в том числе иностранная валюта, финансовые инструменты, работы, услуги, объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, фирменные наименования, товарные знаки и иные средства индивидуализации изделий, имущественные права, цифровые активы и другое имущество.

Статья 1072 ГК РК гласит, что для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, однако статья не раскрывает сущность данных о принятии.

        На практике наследники нередко совершают действия по управлению банковскими счетами наследодателя, получают доступ к его криптокошелькам, аккаунтам в цифровых сервисах и иным нематериальным активам. Однако судебная практика не всегда квалифицирует такие действия как фактическое принятие наследства.

        Проблема обусловлена тем, что современные имущественные активы все чаще существуют в нематериальной (цифровой) форме и не сопровождаются традиционными признаками владения вещью. В классическом понимании фактическое принятие наследства связывается с вступлением во владение или управление имуществом, несением расходов по его содержанию, принятием мер по его сохранности. Между тем в условиях цифровой экономики аналогичные по юридической природе действия выражаются через получение и использование цифрового доступа (логинов, паролей, ключей, seed-фраз и т.п.).

       Таким образом, фактическое принятие наследства в современных условиях объективно трансформируется: его внешнее проявление все чаще осуществляется не через физическое владение вещью, а через установление контроля над цифровыми активами наследодателя. Игнорирование данной трансформации приводит к правовой неопределенности и риску необоснованного отказа в признании наследства принятым.

        В этой связи, представляется обоснованным развитие судебной практики и нормативного регулирования в направлении признания юридически значимыми тех действий наследника, которые свидетельствуют об установлении им реального контроля над цифровыми активами наследодателя и направлены на их сохранение, управление или использование.

 

 

2.

Пункт 6

6. Наследство, принятое в установленном порядке, признается принадлежащим наследнику со дня его открытия. Наследнику, принявшему наследство, принадлежат имущественные права и обязанности наследодателя вне зависимости от получения свидетельства о праве на наследство и государственной регистрации прав на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

6. Наследство, принятое в установленном порядке, признается принадлежащим наследнику со дня его открытия. Наследнику, принявшему наследство, принадлежат имущественные права и обязанности наследодателя вне зависимости от получения свидетельства о праве на наследство и государственной регистрации прав на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 73 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» судебный исполнитель вправе (в том числе и по требованию кредитора) обратиться с представлением в суд о возложении обязанности на наследника, регистрирующий орган провести действия по получению свидетельства о праве на наследство и представить документы по кадастровому, техническому учету и государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Суды на практике начали удовлетворять иски кредиторов (в частности банков) о понуждении наследников получить свидетельство о праве на наследство (см., например дело №6001-21-00-3гп-537, https://www.sud.gov.kz/rus/news/pochemu-naslednik-otkazyvalsya-ot-registracii-nedvizhimogo-imushchestva).

В то же время в законодательстве отсутствуют нормы, дающие напрямую кредитору такое право, в связи с чем обоснованность таких судебных актов вызывает сомнение у участников споров, тем более что ранее существовавшая судебная практика исходила из того, что получение свидетельства – это безусловно право, но не обязанность наследника должника.

Представляется необходимым включить разъяснение по этом вопросу со ссылкой на полномочия судебного исполнителя, предусмотренные пунктом 1 статьи 73 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

 

3.

Пункт 19

19. Порядок составления, подписания и удостоверения завещания определен статьями 1050, 1051, 1052 ГК, несоблюдение этого порядка влечет ничтожность завещания.

Завещание может быть признано недействительным полностью или в части по иску лица, для которого признание завещания недействительным имеет имущественные последствия, по основаниям, установленным гражданским законодательством для признания сделки недействительной (глава 4 ГК).

При признании завещания недействительным открывается наследование по закону. Наследник по завещанию, лишенный права наследовать в связи с отменой этого завещания, может быть призван к наследованию по закону в соответствии со статьей 1060 ГК.

Дополнить пункт 19 абзацем 3 следующего содержания:

«При рассмотрении дел о недействительности завещания судам следует учитывать презумпцию действительности завещания».

Согласно статья 1046 ГК РК, завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Завещание совершается гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Гражданин может завещать все свое имущество или часть его одному либо нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам и государству.  Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается. Завещатель вправе без объяснения причин лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону. Лишение наследника по закону наследства не распространяется на его потомков, наследующих по праву представления, если из завещания не вытекает иное. Наследодатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом своем имуществе, в том числе и о том, которое он может приобрести в будущем. Завещатель может любым образом определять доли наследников в наследстве, распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний, касающихся разного имущества. Наследодатель свободен отменять и изменять составленное завещание в любой момент после его совершения и не обязан указывать причины отмены или изменения. Наследодатель не вправе возложить на лиц, назначенных им наследниками в завещании, обязанность в свою очередь распорядиться определенным образом завещанным им имуществом на случай их смерти.

      Практическое значение презумпции:

  • - обеспечивает стабильность наследственного оборота;
  • - защищает последнюю волю завещателя
  • предотвращает необоснованные споры наследников;
  • - перераспределяет бремя доказывания в судебном процессе.

 

4.

Абзац 5 пункта 23

На строения, расположенные на земельном участке, принадлежащем наследодателю на праве собственности или праве постоянного землепользования, и построенные с получением необходимых разрешений, но не принятые в эксплуатацию, нотариус выдает наследникам свидетельство на приемку в эксплуатацию этого имущества от имени наследодателя.

 

На строения, расположенные на земельном участке, принадлежащем наследодателю на праве собственности или праве постоянного землепользования, но не принятые в эксплуатацию, нотариус вправе выдать свидетельство наследникам на приемку от имени наследодателя в эксплуатацию этого имущества.

Необходимы поправки в целях уточнения терминологии.

Процедура именуется «приемка объекта в эксплуатацию», а соответствующий документ – «акт приемки объекта в эксплуатацию» (см., например, статью 73 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», а также Правила приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно, а также формы акта приемки, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 декабря 2017 года № 867).

 

5.

Пункт 23-1

Отсутствует

Дополнить проект Нормативного постановления новым пунктом 23-1:

«23-1. Судам следует учитывать, что цифровые активы, включая криптовалюту, цифровые токены, электронные деньги, аккаунты, цифровые права и иные цифровые объекты, принадлежащие наследодателю, входят в состав наследства при наличии доказательств принадлежности таких активов наследодателю.

Отсутствие государственной регистрации цифрового актива не является основанием для отказа в признании его объектом наследования.

Суд вправе установить факт принадлежности цифрового актива наследодателю на основании любых допустимых доказательств».

Статья 115 ГК РК прямо относит имущественные права к объектам гражданских прав. Цифровые активы являются имуществом. Они имеют стоимость, экономическую ценность и оборотоспособность.

        Данное положение направлено на адаптацию наследственного права к условиям цифровой экономики и устранение пробелов правоприменительной практики. Его смысл заключается в закреплении подхода, при котором цифровые активы рассматриваются как полноценные объекты наследования наравне с традиционным имуществом.

        Во-первых, судам предписывается исходить из включения цифровых активов в состав наследства при наличии доказательств их принадлежности наследодателю. Это означает, что решающим является не форма существования актива (материальная или цифровая), а установленный факт имущественной принадлежности. Перечень активов сформулирован открыто (криптовалюта, токены, электронные деньги, аккаунты, цифровые права и др.), что позволяет охватывать новые технологические формы имущества.

      Во-вторых, прямо подчеркивается, что отсутствие государственной регистрации цифрового актива само по себе не может служить основанием для отказа в признании его наследуемым имуществом. Такая оговорка имеет принципиальное значение, поскольку большинство цифровых активов (особенно криптовалюта и аккаунты) по своей природе не подлежат государственной регистрации. Тем самым устраняется формальный подход, при котором суды отказывали во включении таких активов в наследственную массу из-за отсутствия регистрационной записи.

        В-третьих, закрепляется право суда устанавливать принадлежность цифрового актива наследодателю на основании любых допустимых доказательств. Речь идет о применении общего принципа свободы доказательств. В качестве таковых могут выступать, например:

  • - данные из блокчейна и истории транзакций;
  • - сведения криптобирж и платежных сервисов
  • - переписка, содержащая ключи доступа;
  • - устройства с установленными кошельками;
  • - показания свидетелей;
  • - иные цифровые следы владения и контроля.

         Таким образом, предлагаемая норма ориентирует суд на материально-правовой подход (установление фактического контроля и принадлежности), а не на формальные признаки учета или регистрации.

 

6.

Пункт 28

28. Имущество крестьянского хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности, если договором между ними не установлено иное.

Имущество фермерского хозяйства, организованного в форме простого товарищества на основе договора о совместной деятельности, принадлежит его членам на праве общей долевой собственности.

Имущество фермерского хозяйства, основанного на личном предпринимательстве наследодателя, принадлежит ему на праве частной собственности.

В соответствии со статьей 1082 ГК в случае смерти члена крестьянского или фермерского хозяйства наследство открывается по общим правилам. Наследники имеют право на получение денежной компенсации, соразмерной доле наследодателя в общей собственности на это имущество, за исключением открытия наследства на имущество фермерского хозяйства, основанного на личном предпринимательстве наследодателя.

Если договором о создании крестьянского или фермерского хозяйства предусмотрено принятие наследников в члены таких хозяйств, то по решению общего собрания членов крестьянского или фермерского хозяйства наследник умершего члена такого хозяйства может быть принят в членство в пределах наследственной доли.

Имущество крестьянского или фермерского хозяйства может быть разделено между наследниками только в случае прекращения деятельности такого хозяйства.

28. Имущество крестьянского хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности, если договором между ними не установлено иное.

      Имущество фермерского хозяйства, организованного в форме простого товарищества на основе договора о совместной деятельности, принадлежит его членам на праве общей долевой собственности.

      Имущество фермерского хозяйства, основанного на личном предпринимательстве, принадлежит его членам на праве частной собственности.

      В соответствии со статьей 1082 ГК в случае смерти члена крестьянского или фермерского хозяйства наследство открывается по общим правилам. Наследники имеют право на получение денежной компенсации, соразмерной его доле в общей собственности на это имущество, за исключением открытия наследства на имущество фермерского хозяйства, основанного на личном предпринимательстве наследодателя.

      Если договором о создании крестьянского или фермерского хозяйства предусмотрено принятие наследников в члены таких хозяйств, то по решению общего собрания членов крестьянского или фермерского хозяйства наследник умершего члена такого хозяйства может быть принят в членство в пределах наследственной доли.

Если договором о создании крестьянского или фермерского хозяйства не предусмотрено принятие наследников в члены таких хозяйств, то наследникам, получившим свидетельство о праве на наследство, по соглашению сторон выплачивается денежная компенсация, соразмерная их доле в общей собственности на это имущество. В случае недостижения соглашения размер компенсации определяется судом.

В случае открытия наследства на имущество фермерского хозяйства, основанного на личном предпринимательстве наследодателя, наследование производится в общем порядке.

      Имущество крестьянского или фермерского хозяйства может быть разделено между наследниками только в случае прекращения деятельности такого хозяйства.

Фермерское хозяйство не является субъектом права и не может иметь имущество на праве собственности. В связи с этим необходимо уточнение, так же как в норме о крестьянском хозяйстве, что имущество принадлежит не хозяйству, а его членам.

Также необходимо заменить некорректную формулировку «согласие членов общего собрания хозяйства» на формулировку «решение общего собрания членов хозяйства».

На практике имеются примеры предъявления в суды требований и удовлетворения  судами требований о признании недействительным свидетельств о праве на наследство наследников крестьянских или фермерских хозяйств, в которых не предусмотрено принятие наследников в состав хозяйства.

Такой подход представляется неправильным и требует разъяснения.

Отсутствие у наследника права на принятие в члены хозяйства не влечет недействительность свидетельства о праве на наследство, а влечет отказ в принятии в члены хозяйства с последующей выплатой компенсации.

Правомерность такого подхода подтверждается практикой перехода по наследству долей в ТОО, рассмотренной в пункте 30 комментируемого Нормативного постановления, согласно которому отсутствие возможности наследника вступить в ТОО влечет не отказ в выдаче свидетельства о праве на наследство или признание свидетельства недействительным, а влечет отказ в принятии в состав участников товарищества, с последующим решением вопроса о выплате компенсации стоимости доли.

23.04.2026

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА Республиканской коллегии адвокатов к проекту нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О судебной практике применения законодательства об административном надзоре»

21.04.2026

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА Республиканской коллегии адвокатов к проекту нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «Практика применения законодательства об уголовной ответственности за уголовные правонарушения, совершенные в соучастии»